Основные признаки правоотношений

« это те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и обязанности» [7]

Понятие, признаки и виды правоотношений

На протяжении длительного периода времени юридическая наука занимается такой категорией, как правоотношение. Это связано, прежде всего, с его значением в государственной и общественной жизни. Значительное число аспектов правоотношения остается дискуссионным и по сей день: в частности, вопросы, связанные с понятием и сущностью правоотношения; его соотношением с нормами права и др.

В обществе складываются неоднородные по своему характеру отношения: личные, финансовые, этнические, экономические и т.п. Такое разнообразие общественных отношений нуждается в их упорядочении и организованности, поэтому значительная часть из них регулируется нормами права. Если общественное отношение будет урегулировано правовыми нормами, то такое отношение становится правовым. Необходимо отметить, что государство стремится урегулировать не все общественные отношения, а только те, которые имеют государственную и общественную значимость.

Правоотношение представляет собой не только общественное отношение, которое охраняется принудительной силой государства и закрепляется в нормах права, но и является социально значимой связью субъектов права посредством прав и обязанностей.

Таким образом, правоотношение – это охраняемое государством общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, предусмотренных данными нормами права.

Признаки правоотношений.

Правовые отношения характеризуются следующими основными чертами:

1. Правоотношение – это общественное отношение. Как отмечается в юридической литературе, правоотношение выступает одим из видов (форм) общественных отношений и вне их существовать не может. Так, правоотношения, возникающие в связи с правом собственности, куплей-продажей и т.п. не могут рассматриваться отдельно от экономических, рыночных и иных отношений. Правоотношение – это отношение, которое складывается между двумя или более людьми, и имеет общественную значимость. Как было замечено ранее, не все общественные отношения являются правовыми. Например, личные отношения не всегда попадают под категорию правовые, поскольку среди них выделяют дружеские, добрососедские и иные, которые не нуждаются в правовом обеспечении.

2. Правовотношение урегулировано нормами права. Правоотношения неразрывно связаны с нормами права, возникают на их основе, регламентируются ими и существуют в рамках нормативных предписаний. Правоотношения и нормы права тесно взаимодействуют, оказывают непосредственное влияние друг на друга. С одной стороны, нормы права являются нормативной базой для возникновения и существования правоотношений; с другой – через правоотношения реализуются на практике государственно-властные предписания, содержащиеся в конкретных правовых нормах.

3. Правоотношение носит сознательно-волевой характер. Правоотношение представляет собой особый вид общественных отношений, поскольку складывается в результате сознательно-волевых действий его участников. Это отличает правовые отношения от иных, например, рыночных, которые складываются независимо от воли и желания людей, в зависимости от экономических, политических и иных факторов. В юридической литературе отмечается два аспекта сознательно-волевого характера правоотношений: во-первых, их возникновение на основе правовых норм определяет, что правоотношения являются проводником государственной воли; во-вторых, заложенные в правовых нормах права и обязанности субъектов правоотношения реализуются благодаря их сознательно-волевым действиям.

4. Правоотношение представляет собой связь его субъектов посредством субъективных прав и юридических обязанностей. Участники правоотношений связаны между собой особыми обязательствами, которые выражаются через их субъективные права и юридические обязанности. Субъективные права, также как и юридические обязанности, строго персонифицированы, т.е. они адресуются конкретному, а не абстрактному лицу. Субъективное право – это охраняемая государством мера возможного поведения управомоченного лица, которая соответствует юридической обязанности другого лица. Например, право собственности на жилое помещение; право требования исполнения долговых обязательств и т.п. Юридическая обязанность – это предусмотренная законом мера должного поведения обязанного лица, которая соответствует субъективному праву другой стороны. Например, обязанность поставить груз грузополучателю в определенный срок.

5. Реализация правоотношений обеспечивается принудительной силой государства. За нарушение правовых норм, регламентирующих возникновение и существование правоотношений государство может применять меры принуждения, которые выражаются в защите законных интересов участников правоотношений посредством конституционного, гражданского, административного, а в некоторых случаях и уголовного судопроизводства. Например, ст.463 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения обязанности передать товар, в частности при отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные Гражданским Кодексом Российсской Федерации.

READ
Что такое ссудная задолженность по кредиту

Виды правоотношений.

Правоотношения многообразны. Для их организации и систематизации предусматриваются определенные классифицирующие признаки (критерии), которые позволяют объединить правоотношения по различным основаниям.

Классификация правоотношений:

1. По отраслям права выделяют: конституционно-правовые; гражданско-правовые; уголовно-правовые и др. отношения;

2. По специфике правового регулирования выделяют: материально-правовые отношения (возникают на основе норм материального права, их содержание составляют права и обязанности участников правоотношения, например, отношения, вытекающие из договора поставки); процессуальные правоотношения (возникают на основе норм процессуального права, они предусматривают порядок осуществления и защиты законных интересов участников правоотношений, например, в гражданском и уголовном процессе).

3. По характеру распределения прав и обязанностей участвующих в них сторон выделяют: простые правоотношения (в них, одна из сторон имеет права, а другая сторона – обязанности, например, в отношениях, вытекающих из договора займа); сложные правоотношения (каждая из сторон наделяется и правами и обязанностями, например, отношения, вытекающие из договора купли-продажи).

4. По времени действия выделяют: разовые правоотношения (например, отношения, вытекающие из договора розничной купли-продажи); длящиеся правоотношения (например, получение образования).

5. По функциям права выделяют: регулятивные правоотношения (связаны с установлением и реализацией субъективных прав и юридических обязанностей, например, семейные, трудовые отношения); охранительные правоотношения (связаны с восстановлением нарушенных прав и защитой законных интересов, например, уголовно-правовые отношения).

6. По степени определенности выделяют: относительные правоотношения (в таких отношениях четко определены все участники, например, продавец-покупатель; заемщик-кредитор и т.п.); абсолютные правоотношения (в таких отношениях определено только одно лицо – носитель субъективного права, остальные участники неопределены, но на них возложена обязанность воздержаться от нарушения этого права, например, отношение собственности).

Элементы правоотношений

Структуру правового отношения образуют три элемента:

1. Субъекты правоотношения –это стороны (участники) правового отношения, за которыми государство признает способность быть носителями субъективных прав и юридических обязанностей.

2. Юридическое содержание правоотношений. Юридическое содержание правоотношения образуют субъективные права и юридические обязанности его участников.

3. Объект правоотношения – это то, ради чего правоотношение возникает и существует.

Субъекты правоотношений

Как отмечалось выше, субъекты правоотношения – это его стороны (участники).

Участниками правоотношения могут быть:

1. Физические лица (граждане, иностранные граждане, апатриды (лица без гражданства), лица с двойным и множественным гражданством);

2. Юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т.д. – юридическому лицу присущи следующие признаки: организационное единство; обособленное имущество; несут самостоятельную имущественную ответственность за долги; выступают в суде от своего имени в качестве истца и ответчика);

3. Государство (государство не зависит от других субъектов права, устанавливает правовой статус всех участников правоотношений и выступает как субъект международных отношений).

Законом установлено особое юридическое свойство, которое позволяет стать субъектом права (участвовать в правоотношениях). Это свойство называется правосубъектностью. Правосубъектность определяет характер и степень участия субъектов права в правоотношениях. Она не зависит от воли и желания частных лиц и организаций. Правосубъектность государственных органов определяется их компетенцией, а правосубъектность физических и юридических лиц – их правовым статусом.

В юридической литературе выделяют следующие виды правосубъектности:

1. Общая правосубъектность – это способность любого лица быть субъектом права (признается с момента рождения – для физических лиц либо с момента регистрации – для юридических лиц);

2. Отраслевая правосубъектность – это способность лица быть участником правоотношений определенной отрасли права. Например, выделяют граждаскую, трудовую, семейную, государственно-правовую правосубъектность.

READ
Что делать, если отпала потребность в апелляции

3. Специальная правосубъектность – это способность быть участником правоотношений, связанная с занятием определенных должностей (в этом случае ее возникновение предопределено выполнением особых условий, например, повышенный возрастной ценз – для кандидата в Президенты РФ – 35 лет, для занятия должности судьи – 25 лет и т.д.).

Таким образом, правосубъектность – это установленная законом способность субъектов права быть носителями субъективных прав и юридических обязанностей.

Правосубъектность включает в себя следующие элементы:

1. Правоспособность – это предусмотренная нормами права возможность иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью физического лица. Она не зависит от возраста либо психического состояния. В случае с юридическим лицом правоспособность возникает в момент его регистрации и прекращается ликвидацией юридического лица. Юридически, правоспособность ограничить нельзя, поскольку, в настоящее время она рассматривается в качестве всеобщего принципа и распространяется на всех лиц без исключения.

2. Дееспособность –это способность самостоятельно (своими действиями) приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Дееспособность физических лиц зависит от возраста и психического состояния личности. Дееспособность юридического лица возникает одновременно с правоспособностью в момент его регистрации. Характер и объем дееспособности устанавливается государством. Дееспособность физического лица можно ограничить. Ст.30 Гражданского Кодекса Рооссийской Федерации установила, что гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит своию семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в деееспособности. Над ним устанавливается попечительство. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Законодатель также предусматривает возможность признания гражданинанедееспособным. Ст.29 Гражданского Кодекса закрепила, что гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает опекун. Однако, если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. В зависимости от возраста различают следующие виды дееспособности:1.Полная дееспособность(при достижении полной дееспособности лица могут совершать любые юридически-значимые действия, например, заключать договор купли-продажи недвижимого имущества; избирать представителей в органы власти и т.д.). На территории Российской Федерации полная дееспособность наступает с 18 лет. Существуют исключения, когда полная дееспособность возникает ранее достижения лицом восемнадцатилетнего возраста: 1.Эмансипация – признание несовершеннолетнего полностью дееспособным с 16 лет (в гражданском праве). На основании ст.27 Гражданского Кодекса Российской Федерации несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Решение принимается органом опеки и попечительства, с согласия обоих родителей (усыновителей, попечителя), при отсутствии такого согласия – судом. В этом случае эмансипированный несовершеннолетний отвечает по своим обязательствам самостоятельно. 2. Вступление в брак. Согласно ст.13 Семейного Кодекса Российской Федерации при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. В этом случае несовершеннолетние также становятся полностью дееспособными. 2. Неполная дееспособность (подростки в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. В частности, в этом возрасте они вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком (стипендией); осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими т.п.). 3. Частичная дееспособность (малолетние в возрасте от 6 до 14 лет имеют частичную дееспособность. В частности, в этом возрасте они вправе совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмедное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации и т.п.).

READ
Ситуационный план для подключения электричества образец

3. Деликтоспособность – это способность самостоятельно нести ответственность за допущенное правонарушение. В юридической литературе деликтоспособность определяют как пассивную сторону дееспособности, и потому она также зависит от возраста и психического состояния личности. Деликтоспособностью не обладают недееспособные гражданане, а также малолетние (возраст до 6 лет).

Элементы правоотношений:

  • субъекты – это правоспособные и дееспособные лица, являющиеся носителями юридических прав и обязанностей (их должно быть как минимум два: носитель права и носитель обязанностей);
  • объекты – это реальное (материальное или нематериальное) благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношения; виды объектов: материальные – предметы материального мира, предметы потребления, недвижимость, предметы домашнего обихода, произведения искусства и т.д. и нематериальные – духовные ценности, морально-психологическое состояние человека и т.д.
  • содержание правоотношений – это субъективные права и юридические обязанности участников правовых отношений

Субъективное право – это предусмотренное правом возможное поведение лица (например, возможность оставить кому-то наследство);

Юридическая обязанность – это предусмотренная правом нужного поведения лица (например, необходимость нести юридическую ответственность за невыполнение нормой права действий).

Подробно о юридической ответственности материал ЗДЕСЬ.

2. Структура правоотношений: субъекты, объекты, содержание.

Структуру правоотношения образуют субъект, объект и содержание правоотношения.

Субъекты правоотношений – это индивиды, организации, государство в целом.

Индивиды – граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, лица, имеющие двойное гражданство.

Организации – государственные органы и юридические лица. Государственные органы осуществляют какую-либо управленческую деятельность, имеют властные полномочия, что выражается в праве издавать государственно-правовые акты (нормативные и индивидуальные), а также в возможности материальными, организационными и принудительными средствами обеспечивать их соблюдение и исполнение.

Юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Понятие гражданского правоотношения и его состав

1. Гражданское правоотношение представляет собой основанное на нормах гражданского права юридическое отношение, складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой автономией, выступают в качестве юридически равных носителей прав и обязанностей.

В элементарном виде гражданское правоотношение есть связь правами и обязанностями (права и обязанности именуют содержанием правоотношения). Это связь субъектов. Связь по поводу материальных и нематериальных благ — связь объектов гражданских прав и обязанностей (правоотношений).

Субъекты, объекты и содержание образуют состав правоотношения. Например, правоотношение из договора купли-продажи имеет такой состав: субъекты — продавец и покупатель; объект — товар; права и обязанности (основные) — продавец должен передать товар, покупатель обязан принять и оплатить товар.

Значение. Благодаря правоотношению осуществляется реализация правовых норм; абстрактные указания правовых норм трансформируются в юридическую связь конкретных субъектов правами и обязанностями.

При изучении гражданского права уяснение того, что представляет собой гражданское правоотношение, чрезвычайно важно. В частности, потому, что использование данной категории позволяет понять, что такое гражданское субъективное право и в чем суть гражданской субъективной обязанности, кто может быть носителем таких прав и обязанностей, по поводу чего могут возникать такие права и обязанности, каковы основания динамики (возникновения, изменения и прекращения) этих прав и обязанностей и т.д. При изучении же отдельных видов гражданских правоотношений (собственности, купли-продажи, аренды, подряда и др.) использование общего учения о правоотношении позволяет выработать единообразный подход к упорядочению знаний: нужно в первую очередь определить субъектов, объект, содержание и основания динамики того или иного — любого — правоотношения. При достижении этой цели появляются основополагающие знания о любом конкретном правоотношении.

2. Гражданскому правоотношению присущи черты, свойственные любому юридическому отношению. Так, как и любое другое правоотношение, гражданское правоотношение обеспечивается принудительной силой государства. Как и любое другое юридическое отношение, гражданское правоотношение возникает и развивается на основе норм права. Но происходит это на основании норм гражданского права. Значит, характеризуя гражданское правоотношение, кроме прочего, необходимо учитывать специфику гражданско-правовых норм.

READ
Закончилась зарплатная карта в Сбербанке

В решающей степени особенности гражданского правоотношения (как и специфика гражданско-правовых норм) обусловлены особенностями предмета, метода, функций и принципов гражданского права. Поэтому участники гражданских правоотношений юридически равны — нет отношений власти и подчинения. Поэтому участники гражданских правоотношений обладают диспозитивностью — могут выбирать варианты поведения. Теми же особенностями предопределены судебный порядок защиты прав участников гражданских правоотношений, восстановительный характер мер защиты, имущественный характер мер защиты и т.д. .

См. гл. 1 настоящего учебника.

3. Для того чтобы быть участником юридического отношения, лицо должно быть правосубъектным.

Все участники гражданских правоотношений в той или иной мере правосубъектны.

Сущность гражданской правосубъектности может быть охарактеризована как основанная на нормах гражданского права юридическая способность лица быть участником гражданско-правовых отношений. Это не право, не сумма прав и не суммарное выражение полномочий, но социально-правовая способность . Правосубъектность есть предпосылка субъективного права; субъективное право появляется в результате осуществления правосубъектности.

См.: Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 31 — 32.

Гражданская правосубъектность включает в себя несколько элементов.

Во-первых, правоспособность — способность иметь гражданские права и нести обязанности ( ст. 17 ГК).

Во-вторых, дееспособность — способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их ( ст. 21 ГК).

В составе дееспособности, а иногда и наряду с ней выделяется сделкоспособность — способность самостоятельно совершать сделки — действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей ( ст. 153 ГК).

В-третьих, деликтоспособность — способность нести ответственность за правонарушение (см., например, п. 3 ст. 26 , п. 3 ст. 28 ГК).

В-четвертых, трансдееспособность — способность лица своими действиями создавать для других лиц права и обязанности и его способность принимать на себя права и обязанности в результате действий других субъектов (прежде всего ст. ст. 182 — 184 ГК).

Выделять в составе правосубъектности трансдееспособность предложил О.А. Красавчиков (см.: Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М., 1985. Т. 1. С. 72).

4. В гражданских правоотношениях участвуют следующие субъекты:

1) физические лица (граждане Российской Федерации, иностранцы, лица без гражданства); 2) юридические лица; 3) Российская Федерация; 4) субъекты Российской Федерации; 5) муниципальные образования (последние три субъекта нередко именуются публично-правовыми образованиями).

У названных лиц гражданская правосубъектность по объему и содержанию различается, т.е. у разных субъектов способность быть участниками гражданских правоотношений неодинакова. Более того, в таких группах участников, как граждане и юридические лица, возможны модификации правосубъектности. Так, в зависимости от наличия или отсутствия дееспособности, а также при ее наличии в зависимости от ее объема все граждане делятся на несколько групп. Правосубъектность граждан принято именовать общей, имея в виду, что граждане могут иметь любые субъективные права и нести любые субъективные обязанности, если это не противоречит закону (можно все, что не запрещено). Правосубъектность юридических лиц по общему правилу носит специальный характер (определяется целями деятельности, предусмотренными в учредительных документах, но из этого правила есть исключения). Правоспособность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обычно квалифицируется как специальная или функциональная (предопределена функциями соответствующих образований), а правосубъектность Российской Федерации чаще всего признается универсальной (или общей), нередко — специальной .

Гражданское право: Учебник для вузов. М., 1998. Ч. 1. С. 140 — 141 (автор главы — В.А. Плетнев).

Учебник «Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права» (отв. ред. Е.А. Суханов) (том 1) включен в информационный банк согласно публикации — Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

READ
Можно ли зарегистрировать автомобиль без страховки

См., например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. Т. 1. С. 286 — 287 (автор главы — Е.А. Суханов).

5. Участники гражданских правоотношений обладают правовой автономией. Это означает, что участником юридического отношения может быть лишь тот, кто признается лицом. Таким образом, участниками правоотношений могут быть граждане, юридические лица и публично-правовые образования. Такой подход вполне может быть назван формально-юридическим, поскольку уже в абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК перечислены участники гражданских правоотношений. Другое дело, что соответствующие нормы права базируются не на произволе, но на том положении, что субъекты гражданского права должны быть обособлены друг от друга (чтобы быть лицами). Существуют различные формы (способы, меры) обособления. В обобщенном виде обычно называются организационное и имущественное обособление. Организационное и имущественное обособление граждан (физических лиц) вполне естественно. В отношении же различных образований выработаны критерии, которые воплощаются в правовых нормах. Так, юридическим лицом признается (а) организация, (б) имеющая обособленное имущество, (в) отвечающая этим имуществом по своим обязательствам, (г) могущая от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, (д) могущая быть истцом и ответчиком в суде ( ст. 48 ГК). Такая организация становится субъектом права лишь после государственной регистрации в качестве юридического лица. Таким образом, организационное и имущественное обособление приобретает юридическое признание (потому и говорится о правовой автономии).

6. Объектом правоотношения является то, по поводу чего складываются правоотношения (права и обязанности) . Такими объектами являются материальные блага (вещи, имущественные права, результаты работ, услуги и т.д.), а также нематериальные блага (жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность и т.д.).

Вопрос о понятии объекта является дискуссионным. Иногда им считают то, на что направлены права и обязанности, то, на что направлено правоотношение, поведение участников и т.д.

7. Содержание правоотношения образуют субъективные права и обязанности участников.

Субъективное право представляет собой обеспеченную законом меру возможного поведения управомоченного лица. Оно включает в себя три правомочия. Во-первых, управомоченный субъект может (имеет правомочие) сам совершать определенные действия. Например, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом ( п. 1 ст. 209 ГК). Во-вторых, субъективное право дает возможность управомоченному лицу требовать совершения определенных действий лицом обязанным и (или) воздержания от определенных действий. Например, собственник, кроме права на указанные собственные действия, может требовать от всех (от «всякого и каждого») воздерживаться от нарушения его права собственности (не препятствовать осуществлению права). В силу обязательства кредитор вправе требовать от должника передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг, уплаты денег и т.д. ( п. 1 ст. 307 ГК). Например, по договору купли-продажи продавец вправе требовать от покупателя уплаты определенной денежной суммы (цены), а покупатель вправе требовать передачи товара ( п. 1 ст. 454 ГК). В-третьих, управомоченное лицо имеет правомочие на защиту: в случае нарушения права (например, при неисполнении продавцом обязанности передать вещь покупателю) управомоченное лицо (в приведенном примере покупатель) может обратиться к суду, и к нарушителю могут быть применены меры государственного принуждения (в примере — передача вещи произойдет принудительно на основании решения суда). Потому и говорится, что субъективное право обеспечено законом.

Субъективная обязанность представляет собой обеспеченную законом меру должного поведения обязанного лица.

Эта мера заключается в том, что, во-первых, обязанное лицо должно совершать определенные действия (например, наниматель жилого помещения обязан своевременно вносить плату за жилое помещение). Во-вторых, обязанность может состоять в необходимости воздерживаться от определенных действий (например, наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя ( ст. 678 ГК)).

READ
Виды жилья, которые подходят под ипотеку

8. Под структурой содержания гражданского правоотношения принято понимать способ связи (субъектов) правами и обязанностями.

Если одна сторона управомочена, а другая сторона несет обязанность, то такое правоотношение является простым по своей структуре (на одной стороне право, на другой — обязанность). Хрестоматийным примером простого по структуре правоотношения является договор займа: одна сторона (заимодавец) вправе требовать возврата денег или иных вещей, определенных родовыми признаками, а другая сторона (заемщик) обязуется передать заимодавцу соответствующий предмет займа ( ст. 807 ГК). Простым является также обязательство вследствие причинения вреда (деликтное обязательство): потерпевший вправе требовать от причинителя вреда его возмещения, а лицо, причинившее вред, несет корреспондирующую с данным правом обязанность — оно должно возместить вред.

Подавляющее большинство гражданских правоотношений по своей структуре являются сложными — каждый из участников имеет и права, и обязанности. Так, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязан передать имущество арендатору (нанимателю), а арендатор имеет соответствующее право — требовать передачи ему предмета аренды. Но арендатор обязан вносить арендную плату. У арендодателя есть корреспондирующее право — требовать внесения арендной платы. (У сторон этого договора есть и другие права и обязанности.)

Любое сложное правоотношение в аналитических целях может быть представлено как некая совокупность простых правоотношений. Так, в приведенном примере о договоре аренды одно простое правоотношение заключается в праве арендатора требовать передачи имущества и корреспондирующей обязанности арендодателя передать предмет аренды, другое простое правоотношение состоит из права арендодателя требовать внесения арендной платы и обязанности арендатора вносить плату. Но дело, конечно, не только в аналитике. Идея о простых и сложных по структуре правоотношениях находит отражение в законодательстве и практике его применения.

Так, в силу правила, включенного в п. 2 ст. 308 ГК, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

Вместе с тем, очевидно, нельзя считать, что сложное правоотношение есть механическое объединение простых правоотношений. Будучи объединенными в сложные правоотношения, простые правоотношения переплетаются друг с другом, становятся зависимыми друг от друга, не могущими существовать друг без друга. Например, эта зависимость хорошо видна при рассмотрении правил о встречном исполнении обязательств ( ст. 328 ГК). В приведенном примере о договоре аренды второе простое правоотношение (об арендной плате) зависимо от первого из указанных простых правоотношений (о передаче имущества). И если не будет первого (имущество не передано арендатору), то не будет второго (не будет платы).

Признаки правоотношений

В первую очередь, они появляются, а после подлежат определенным изменениям или же вообще прекращаются только основываясь на конкретных правовых нормах, которые в свое время непосредственно порождают (вызывают к жизни) отношения правовой направленности и, что естественно реализуются через них. Между данными явлениями есть некая причинно-следственная связь.

Но стоит отметить, что нет нормы — нет и правоотношения. Они представляют собой некоторое единство.

Во-вторых, субъекты отношений правового характера имеют взаимосвязь через специальные права юридического порядка и определенные обязанности, которые в правовой науке обычно называют субъективными.

Признаки правоотношений

Рисунок 1. Признаки правоотношений

Такая связь собственно и есть правоотношение в рамках которого праву одной из сторон корреспондирует (соответствует) та или иная обязанность другой и наоборот.

Также важно отметить, что их вполне можно называть встречными. Участники отношений правовой направленности по большей части выступают по отношению друг к другу как управомоченные, а также правообязанные субъекты, интересы одного из граждан вполне могут быть реализованы лишь через посредство другого.

READ
Аутсорсинг и аутстаффинг – разница, отличия, сравнения

В-третьих, отношения правовой направленности обладают специальным волевым характером: в первую очередь именно из-за того, что через правовые нормы в них отражается государственная воля, а также в силу того, что даже при наличии определенной юридической нормы отношения правового порядка не могут автоматически появиться и затем функционировать без волеизъявления его участников, но крайней мере одного из них. Требуется специальный волевой документ, дающий начало этому явлению.

В-четвертых, те или иные виды правоотношений в большинстве ситуаций подлежат охране именно от самого государства. Что касается других отношений, то они такой защитой не обладают. Защита законности, а также правопорядка означает и охрану отношений правовой направленности, но последние в своей совокупности, и служат для образования правового порядка как результата законности.

В-пятых, отношения правового порядка достаточно значительно отличаются индивидуализированностью субъектов, а также строгой определенностью их взаимного поведения, персонификацией обязанностей, и, конечно, прав. Это всегда конкретное отношение «кого-то» с «кем-то». Стороны, в большинстве ситуаций, известны и вполне могут быть названы поименно, их деяния являются вполне скоординированными.

Что же касается структуры отношений правовой направленности, то в нее входят такие элементы:

  1. субъект;
  2. объект;
  3. право субъективного порядка;
  4. конкретная обязанность юридического характера.

Объект правоотношения

Вопрос об объекте правоотношения в правовой науке является спорным. В целом, под ними понимают материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношение.

В юридической литературе предложен ряд различных определений объекта правоотношения.

Одни авторы называют объектом «то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности» [5] , другие — «то, по поводу чего складывается правоотношение» [6] . Причем нередко в оба эти выражения вкладывается один и тот же смысл. В ряде случаев тот внешний предмет, который является поводом установления правоотношения, может указывать и на направленность прав и обязанностей сторон.

Более точным является следующее определение объекта правоотношения —

« это те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и обязанности» [7]

Объект правоотношения — всегда нечто внешнее к юридическому содержанию правоотношения, то есть то, что находится вне субъективных прав и обязанностей. Правоотношение существует в системе реальных жизненных явлений, предметов окружающего нас мира. При характеристике правоотношения как единства юридической формы и фактического содержания, мы уже включили в состав правоотношения субъектов, а также в качестве материального содержания — поведение людей. Теперь круг явлений окружающего нас мира, связанных с правоотношением, освещается еще шире — в поле зрения включаются явления (предметы), на которые направлены права и обязанности.

При этом следует подчеркнуть, что определенные явления (предметы) рассматриваются в качестве объектов именно применительно к правоотношениям. Причём в качестве объектов правоотношений выступают явления (предметы), которые признаны таковыми государством.

Например, в соответствии со ст. 128 ГК (Гражданского кодекса РФ) объектами гражданских прав (а значит, и гражданских правоотношений) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

В юридической литературе наряду с другими теориями распространена теория «объекта-действия», согласно которой объектом правоотношения является волевое поведение обязанного лица. [8]

Подытожив, можно сказать, что объектами правоотношений выступают явления (предметы) материального и духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов — интерес управомоченного. Обобщенно говоря — это разнообразные материальные и нематериальные блага. [9]

Круг объектов правоотношения очерчивается через интерес управомоченного. Тем самым характеристика объекта согласуется с понятием субъективного права, важным моментом которого является интерес. Одновременно правоотношение «привязывается» к системе реальных жизненных отношений, к материальным и духовным ценностям общества. Различные блага (политические, духовные, личные, материальные), способные удовлетворять потребности людей, общества, оказываются вовлеченными в круг юридического анализа. И это позволяет с большей обстоятельностью рассмотреть «фактическую сторону» правоотношений, выяснить их реальную ценность и значение в жизни общества.

READ
Сдача квартиры иностранцу проблемы

Вместе с тем, здесь необходим дифференцированный подход. Материальные и нематериальные блага, являющиеся объектами правоотношений, необходимо рассматривать в связи с поведением субъектов, то есть материальным содержанием правоотношения.

Поведение субъектов различно в правоотношениях активного и пассивного типов.

Общее определение объекта правоотношения как материальных и нематериальных (духовных) благ обогащает наши представления о правоотношениях, позволяет охарактеризовать их с новых сторон, а главное — «увязывает» существование правоотношений с системой материальных и духовных ценностей общества.

Вопрос об объекте имеет и практическое значение. В особенности это касается тех правоотношений, где материальные или нематериальные блага отделены от самого поведения субъектов. Здесь объекты (а в конечном счете связанные с ними волевые действия людей) могут получить самостоятельную, обособленную регламентацию в юридических нормах.

В частности, гражданско-правовое законодательство специально регламентирует правовой режим вещей как объектов права собственности; правовой режим объектов авторских и изобретательских прав; вопросы, связанные с результатом работ подрядчика по правоотношениям подряда и др.

В ряде имущественных правоотношений с наличием объекта связывается существование самого субъективного права. В этих правоотношениях уничтожение или умаление объекта приводит к нарушению субъективного права и влечет за собой возникновение охранительных правоотношений, направленных на ликвидацию последствий правонарушения и на принятие мер воздействия к нарушителю. Например, при уничтожении объектов права собственности могут возникнуть уголовные и гражданские охранительные правоотношения, в рамках которых нарушитель несет уголовную и гражданскую ответственность.

Таким образом, применительно к правоотношениям, где имеется «отделимый объект», при решении юридических дел необходим в ряде случаев анализ объектов и тех юридических норм, которые регламентируют их правовой режим. Сложившееся в законодательстве и практике понятие «правового режима объектов» (вещей, продуктов духовного творчества, отделимых результатов работ) и отражает то влияние, которое оказывают свойства объектов на содержание прав и обязанностей.

Юридические факты

Под юридическим фактом подразумевается указанная в гипотезе нормы права, конкретное жизненное обстоятельство, которое является основанием для начала, изменения или прекращения правоотношений.

Юридические факты могут классифицироваться по характеру последствий на:

  • правообразующие,
  • правоизменяющие,
  • правопрекращающие.

Также существует классификация по волевому признаку на события и действия.

  • События – юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъектов правоотношений (например, наступление определённого возраста).
  • Действия (бездействие) — это внешнее выражение воли и сознания людей (например, подписание договора). Действия подразделяются на правомерные и неправомерные.

Заключение

Итак, правоотношения – это взаимосвязи между наделёнными правами и обязанностями участниками, подпадающие под действие правовых норм.

Они складываются в любых сферах общественной жизни: экономике, политике, государственном управлении, на работе и даже в семье. Государство регулирует только то, в чём заинтересовано.

Если хотите получать максимальную выгоду от участия в правовых отношениях, изучайте действующее законодательство.

Признаки правовых отношений:

К основным признакам правоотношений можно отнести:

1. Правовые отношения – это вид социальной связи субъектов социального общения.

2. Правоотношение начинаются на основе юридических фактов, то есть юридическое правоотношение – это не всякое отношение фактического содержания, а только то, которое урегулировано юридическими нормами.

3. Субъекты правоотношений имеют взаимосвязанные права и обязанности.

4. Правоотношения – это двухсторонняя правовая связь, то есть оно происходит через юридические права и обязанности.

5. Правоотношения существуют постольку, поскольку их участники являются носителями компетенции, то есть прав и обязанностей.

6. Правоотношения – это юридическая связь свободного волеизъявления. Они являются результатом свободной воли обеих сторон, которые вступают в правоотношение. Либо правоотношения – это итог одной воли какой-либо стороны.

7. Правоотношения представляют собой юридическую связь индивидуализированного характера, поскольку объекты и субъект этого правового явления самостоятельны и обособлены.

READ
Если умер наследник по завещанию

Правоведение. (09.2020) Курс д.ю.н. Барабановой С.В.

1.3. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.

1.4. Российское право и «правовые семьи».

1.1. Понятие и сущность права

Право представляет собой совокупность установленных и санкционируемых государством правил поведения, которые регулируют наиболее важные общественные отношения.

Одна из общих характеристик права заключается в том, что оно — способ установления объективной меры вещей, метод социальной регуляции. В различные исторические периоды те или иные социальные и политические структуры посредством понятия “право” стремятся утвердить в своих интересах определенные социальные отношения, принципы, порядки, действия, нормы, идеалы и обосновать их соответствие социальной правде, справедливости

В сущности, различные дефиниции понятия права являются выражением исторически конкретных социальных проблем и одновременно определенным вариантом их разрешения. Эти различия, в конечном счете, порождены не только многогранностью самого явления права, но и неадекватным применением термина. И ныне представляются актуальными слова И.Канта о том, что юристы все еще ищут определение для своего понятия права. Однако общепризнанным является понимание права как совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения.

Сущность права — это обусловленная материальными и социально-культурными условиями жизнедеятельности общества, характером классов, социальных групп населения, отдельных индивидов общая воля как результат согласования, сочетания частных или специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей.

Признание общей воли сущностью права выделяет право среди иных нормативных регуляторов, придает ему качество общесоциального регулятора, инструмента достижения общественного согласия и социального мира в обществе. Понимание воли в праве в отстаиваемом подходе исключает сведение права, к орудию насилия, средству подавления индивидуальной воли. Воля, закрепляемая в праве, официально удостоверяется и обеспечивается государственной властью, отвечает требованиям нормативности, имеет специфические формы внешнего выражения (закон, судебный прецедент, нормативный договор, правовой обычай и т.д.), является результатом согласования интересов участников регулируемых отношений и в силу этого выступает именно общей волей, в той или иной мере, приемлема для них, соответствует прогрессивным идеям права и др. Соответствие общей воли этим требованиям придает ей характер всеобщей, государственной воли, вследствие чего право приобретает качество реально действующего феномена, утверждается в качестве господствующей системы нормативного регулирования.

Итак, по своей сущности право выражает согласованную волю участников регулируемых отношений, приоритеты и ценности личности и вследствие этого выступает мерой свободы и ответственности индивидов и их коллективов, средством цивилизованного удовлетворения ими разнообразных интересов и потребностей.

С учетом существенных свойств целесообразно отметить следующие признаки права.

Социальность. Этот признак характеризует первичное содержание права, обеспечивающее общесоциальную и классовую функции: организацию производства, распределение и перераспределение производимого или добываемого продукта, распределение и закрепление социальных ролей в обществе, должностей в государстве, организацию и осуществление государственной власти, регламентацию товарно-денежных отношений и отношений собственности, обеспечение эксплуатации и привилегий, а также другие сферы, связанные с организационно-трудовой и социальной жизнью общества.

Нормативность. Право выступает как система норм (правил поведения), характеризуемых логической структурой (“если-то-иначе”), установлением масштаба, меры поведения, определяющих границы, рамки дозволенного, запрещенного, предписанного (позитивное обязывание).

Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются возможностью государственного принуждения, то есть наделяются не только идеологическим механизмом (авторитет, справедливость, религиозная поддержка), но и возможностью неблагоприятных последствий при их нарушении, имеющих характер имущественных ущемлений, физических, моральных страданий.

Формализм. Правовые нормы, как правило, фиксируются в письменном виде в специальной форме — законы и их сборники, прецеденты и т.д. Формализм составляет особую ценность права, защищая право от произвольного изменения, закрепляя необходимую обществу устойчивость этого регулятора. Формализм права определяется порядком создания законов, их изменением, отменой, что действительно “работает” на стабилизацию общества, на точность применения, исполнения, соблюдения и использования правил поведения.

READ
Договор субаренды части земельного участка

Процедурность. Право как система норм включает в себя четкие процедуры создания, применения, защиты

Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то качество права, что его нормы не имеют, как правило, конкретно определенного, индивидуального персонифицированного адресата, а направлены неопределенному, абстрактному кругу лиц. С этим признаком связана и неоднократность действия нормы права, ее протяженность во времени.

Объективность. Этот признак характеризует закономерный характер появления права на этапе перехода общества к производящей экономике, естественный результат внутреннего развития регулятивной системы. Право, таким образом, не даруется какой либо внешней силой обществу, не появляется по велению каких-либо культурных героев. Оно, как и государство, одно из условий существования политически организованного общества на этапе производящей экономики и так же, как государство, имеет большую социальную ценность.

Право в различных теоретико-юридических концепциях наделяется и иными признаками, но теоретически обобщенные новые исторические данные позволяют именно в системе указанных признаков определить право. При этом следует подчеркнуть, что правильную характеристику новому основному пласту регулятивной системы раннеклассового общества дает только совокупность этих признаков. Только в совокупности они определяют социальную ценность права.

Функции права производны от его сущности и определяются назначением права в обществе.

Функции права — это основные направления юридического воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью и социальным назначением права в жизни общества. В известной степени условно можно выделить две группы критериев, которые лежат в основе дифференциации функций права:

1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называемые социальные функции права (политическую, экономическую, воспитательную),

2) внутренние – вытекают из самой природы права, способов его воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации. Внутренние функции права принято подразделять на регулятивные и охранительные.

Регулятивную функцию права можно определить как обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав и возложении юридических обязанностей на субъектов права в целях закрепления и содействия развитию отношений, соответствующих интересам общества, государства и граждан.

Охранительная функция права — это обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных экономических, политических, национальных, личных отношений, их неприкосновенность и сообразно этому на вытеснение отношений, чуждых данному строю. Характерные черты охранительной функции права прослеживаются более четко, если ее сравнить с правоохранительной деятельностью государства. Общее назначение последней сводится к тому, чтобы обеспечить неуклонное выполнение субъектами права требований закона, т.е. обеспечить режим законности. Достигается это выявлением правонарушений, их расследованием, привлечением к ответственности виновных.

Следует выделить также следующие функции права:

Оценочная функция проявляется в том, что право, регулируя общественные отношения, одновременно оценивает и поведение их участников. Нормы права, дозволяя одни поступки людей и запрещая другие, оценивают их как правомерные или неправомерные, как желательные или нежелательные для государства и общества.

Воспитательная функция. связана с тем, что право не только регулирует общественные отношения, но и выступает в качестве образца поведения участников регулируемых отношений. Нормы права как бы показывают людям, как они могут или должны вести себя в той или иной ситуации.

Информационная функция. Правовые нормы в результате закрепления их в различных официальных документах приобретают письменную форму и становятся источниками информации.

1. Правоотношение представляет собой такую форму фактиче­ского общественного отношения, которая складывается на основе правовых норм. В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Это трудовые, семейные, имущественные отношения, отношения дружбы, любви, отношения, связанные с членством в общественной организации и другие. Од­нако не все жизненные отношения, как известно, регулируются с помощью норм права. Многие из них регламентируются нормами морали, нормами общественных организаций, обычаями. Форму правоотношений приобретают только те отношения, которые регу­лируются правовыми нормами.

Ссылка на основную публикацию